NORMY I ZASADY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
Michelangela Scalabrino-Spadea
Powrót do strony
głównej
1.
Intencją prezentowanej
pracy jest przedstawienie przeglądu norm i zasad prawa międzynarodowego,
odnoszących się do problemów rozpatrywanych w załączonych przykładach.
Jak łatwo zauważyć,
niektóre kwestie - ważne w relacji lekarz-pacjent pozostają dzisiaj bez
odpowiedzi. Zwraca uwagę fakt, że droga prawa międzynarodowego do ochrony
praw człowieka w ogólności, a szczególnie w dziedzinie medycyny, jest bardzo
długa, częstokroć nawet dłuższa niż droga rozwoju systemów prawa wewnętrznego.
Rozpatrywanie konkretnych przypadków
pozwala wypełniać luki w prawie międzynarodowym.
Okoliczności tak się
ułożyły, że instytucje prawa międzynarodowego odnoszące się do praw człowieka
zostały powołane głównie do obrony obywatela przed państwem i jego przedstawicielami,
a także do rozszerzania gwarancji w tej dziedzinie i sfery oddziaływania
tych praw.
Należy także zwrócić
uwagę, że wiele rozpatrywanych in abstracto problemów może być rozwiązanych
w ten lub w inny sposób, w zależności od religii i moralności, podczas
gdy prawo międzynarodowe musi koniecznie tworzyć wspólne punkty odniesienia
dla mnóstwa państw i ludzi.
Wreszcie nie można
zapominać, że wiele problemów medycznych i biomedycznych zostało poddanych
badaniom zupełnie niedawno i tu tkwi przyczyna trudności nie tylko międzynarodowych
komisji, tworzonych ad hoc, ale także prawodawców krajowych.
W konsekwencji, aby
prawidłowo zrozumieć znaczenie osiągnięć i rodzaj trudności związanych
z tym, co trzeba jeszcze zrobić, nie należy rozważać modeli teoretycznych,
ale patrząc w przeszłość pomyśleć, jak pracowano nad odnowieniem zniszczonej
po II wojnie światowej ustawowej ochrony praw indywidualnych (w szczególności
socjalnych) i nad pokonywaniem oporu stawianego przez niektóre państwa
częściej, niż się niektórym wydaje, w doskonaleniu międzynarodowych gwarancji
praw człowieka.
Ponadto należy zauważyć,
że w związku ze stałą ewolucją pojęcia "zdrowie" w kierunku osiągania coraz
wyższych standardów wynikają problemy coraz trudniejsze do rozwikłania.
W takiej perspektywie
prawo międzynarodowe prezentuje się jako tylko jeden, co nie znaczy, że
mniej trudny i skomplikowany, krok wspólnoty międzynarodowej na drodze
ku powszechnej ochronie zdrowi a indywidualnego i wspólnego.
2.
Generalnie prawo międzynarodowe
obliguje państwa do dostosowania ustawodawstwa krajowego do norm prawa
międzynarodowego.
W tych warunkach bardzo
ważna jest kwalifikacja natury prawnej norm międzynarodowych: należy określić,
czy są one obligatoryjne dla państw, czy nie, a jeśli tak, to czy obywatel
może opierać się na nich przy wnoszeniu powództwa.
W pierwszym wypadku
państwo obowiązane jest bezwarunkowo przestrzegać norm międzynarodowych,
w drugim - obowiązki międzynarodowe są wypełnione, jeśli wytyczone cele
są osiągane za pomocą środków, które wybiera samo państwo, ale bez ograniczeń
co do czasu. Państwo nie może być zmuszane do przyspieszenia procedur adaptacji
prawa wewnętrznego do prawa międzynarodowego, jeśli ma ono inne priorytety
lub trudności ekonomiczne czy finansowe.
Te dwie sytuacje należy
rozpatrywać zarówno na płaszczyźnie relacji między państwami (odpowiedzialność
międzynarodowa dopuszcza naruszanie obligatoryjnych norm prawnych), jak
i w wypadku skargi obywateli przeciwko państwu: przepisy prawa międzynarodowego,
które nie rozciągają się bezpośrednio na obywateli (na przykład prawa ekonomiczne
i socjalne), nie mogą służyć za podstawę przy składaniu skargi przez osobę
prywatną nawet wówczas, gdy odpowiednie dokumenty zostały ratyfikowane.
Rozpatrzmy dokładniej klasyfikację
rozwiązań międzynarodowych, zwłaszcza ich naturę i efektywność prawną.
Konwencje międzynarodowe
(i dołączone do konwencji protokoły) są obowiązujące dla państw, które
je podpisały i ratyfikowały. Konwencje, traktaty i pakty międzynarodowe
są współcześnie głównym źródłem prawa międzynarodowego.
Państwa uczestniczące,
wziąwszy na siebie obowiązek stosowania norm prawnych, powinny doprowadzić
do zgodności swojego prawa wewnętrznego z prawem międzynarodowym (w szczególności
zmienić prawa funkcjonujące, jeśli ich treść sprzeciwia się przyjętym zobowiązaniom)
i uchwalić takie akty prawne, które pozwolą realizować w praktyce dobrowolnie
przyjęte normy prawa międzynarodowego.
Normy zawarte w konwencjach
międzynarodowych zwykle od razu po ratyfikacji nabierają mocy prawnej i
mogą służyć jako podstawa do wnoszenia powództw przez obywateli państwa-członka
konwencji. Jednak jeśli wykonanie konwencji zleca się państwu, zwłaszcza
w obszarze praw ekonomicznych i socjalnych, to powoływać się na ratyfikowane
normy międzynarodowe przy składaniu skarg przez obywateli można tylko wtedy,
jeśli po podpisaniu konwencji uchwalono ustawy o odpowiedniej treści. Tylko
przymusowe normy o negatywnej treści (na przykład zakaz stosowania tortur)
i te, które nie pozwalają na funkcjonowanie norm wewnętrznych, mogą bezpośrednio
służyć obywatelom oraz obcokrajowcom legalnie przebywającym w danym państwie
do składania skarg.
Wyjaśnia to, dlaczego
do dzisiejszych czasów obrona fundamentalnych praw indywidualnych dotyczących
medycyny toczy się drogą pośrednią lub negatywną, mówiąc inaczej, drogą
przerwania działań organizacji państwowych mogących spowodować zagrożenia
bądź szkody dla fizycznych i psychicznych warunków życia osób, grup, kategorii
obywateli i narodów.
Pozytywna ochrona zdrowia
(kiedy normy prawa nie tylko przewidują kary za zachowanie wyrządzające
szkodę osobie, lecz dążą do prewencji i gwarantują choremu leczenie - dziedzina
praw ekonomicznych i socjalnych) jest przedmiotem wielu międzynarodowych
konwencji, w tym dokumentów wydanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych:
Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (tzw.
Pakt Społeczny) oraz konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
W związku z powyższym należy podkreślić
rolę mechanizmu kontroli stworzonego przez ECOSOS (Rada Gospodarczo-Społeczna
ONZ), powierzając jej uważne obserwowanie państw, które podpisały i ratyfikowały
wspomniany pakt, aby wypełniały konkretnie, choćby i stopniowo, przyjęte
na siebie obowiązki.
W organizacjach europejskich
istnieje nieznaczna różnica między ochroną obywatelskich praw politycznych
a ochroną praw socjalnych. Dzięki mniejszej liczbie zrzeszonych państw,
ich przynależności do jednego kręgu ekonomicznego, socjalnego i kulturowego
i prawie identycznym problemom i potrzebom łatwiej mogą one osiągnąć jednorodność
w kodyfikacjach i stosowaniu rozwiązań zawartych w międzynarodowych konwencjach.
Przede wszystkim odnosi się to do Rady Europy, w której ramach prawa obywatela
w konfrontacji z państwem mogą być lepiej chronione dzięki istnieniu mechanizmu
umożliwiającego indywidualne zwrócenia się do Europejskiej Komisji Praw
Człowieka i do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a praw socjalnych
efektywnie broni Europejska Karta Społeczna. To samo można powiedzieć o
dokumentach ECE (Economic Comission for Europe - Europejska Komisja
Ekonomiczna) regulujących prawa pracowników; europejskie regulacje stają
się obowiązującym prawem automatycznie po opublikowaniu ich w gazecie urzędowej
Wspólnoty Europejskiej.
Co się tyczy dyrektyw
(skierowanych do państw członkowskich), to obligatoryjne są tylko wskazane
w nich cele, sposób zaś dojścia do nich każde z państw może swobodnie wybrać.
Nieprzestrzeganie dyrektyw przez którekolwiek z tych państw może stać się,
z inicjatywy Komisji Wspólnoty Europejskiej albo innych członków, przedmiotem
rozprawy przed sądem.
Chociaż źródłem norm
prawa międzynarodowego są dzisiaj umowy międzynarodowe i konwencje, należy
wziąć pod uwagę i inne dokumenty - rezolucje i zalecenia organizacji międzynarodowych.
Rezolucje Zgromadzenia
Ogólnego ONZ, Komitetu Ministrów i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
(nie stosuje się tu rezolucji przyjętych przez komisje lub Komitet Ministrów
ECE) w większości są obowiązujące dla państw, do których są skierowane
jako do członków organizacji międzynarodowych. W stosunku do umów społecznych
(pactum societatis) każde państwo (członek organizacji międzynarodowej)
obowiązane jest przestrzegać decyzji przyjętych większością głosów na posiedzeniach
organów kolegialnych.
Za nieprzestrzeganie
rezolucji państwo ponosi odpowiedzialność tylko przed organami organizacji.
Kiedy rezolucje adresowane
są do innych organów organizacji międzynarodowych, mają one czysto wewnętrzne
znaczenie. W konsekwencji nie nakładają żadnych obowiązków na państwa członkowskie.
Zgodnie z większością źródeł prawa międzynarodowego państwa członkowskie
przy opracowywaniu praw krajowych powinny jednak brać pod uwagę zasady
zawarte w takich rezolucjach.
Jeśli chodzi o zalecenia,
to nie są one wiążące dla państw członków organizacji międzynarodowych,
jednak można się na nich opierać przy opracowywaniu praw krajowych.
3.
Wśród źródeł międzynarodowej
ochrony praw człowieka należy zwrócić uwagę na międzynarodową praktykę
sądową, zwłaszcza na wnioski Europejskiej Komisji Praw Człowieka, postanowienia
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz decyzje Międzynarodowego Stowarzyszenia
Praw Człowieka, wprowadzane w życie zgodnie z Fakultatywnym protokołem
dołączonym do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych
(tzw. Pakt Cywilny) ONZ.
Co się tyczy systemu
indywidualnych skarg w ramach Rady Europy, to w tym wypadku postanowienia
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są obligatoryjne dla państwa, które
zostało uznane za stronę przegraną; wnioski komisji odnoszą się tylko do
etapu pośredniego i nie mają mocy obowiązującej. Praktyka pokazuje jednak,
że państwo często gotowe jest rozstrzygnąć spór z osobą fizyczną polubownie
jeszcze w fazie rozpatrywania sprawy przez komisję, aby uniknąć negatywnej
reakcji społeczeństwa na nieprzychylny dla niego wyrok.
Praktyka dowodzi, że
państwa często zmieniają prawa w tych wypadkach, kiedy trybunał wydaje
decyzję o ich niezgodności z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Potwierdza
to, że efekty wypełniania postanowień Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
mogą wychodzić poza ramy prostego naprawienia szkód wyrządzonych powodowi.
Co do skarg kierowanych
do Międzynarodowego Komitetu Praw Człowieka ONZ, to przeciwnie, postanowienia
konstatujące naruszenie Paktu Cywilnego nie są obligatoryjne dla państw
członkowskich, jednak raport komitetu jest przesyłany do Europejskiej Komisji
Praw Człowieka, a państwo samo rozstrzyga, jak zareagować na stwierdzenie
naruszenia paktu. Z tych przyczyn skuteczność postanowień w konsekwencji
jest niewielka, jednak negatywna reakcja opinii publicznej w takiej sytuacji
ma tak duży wpływ na państwa, że zmusza je do wykonywania ich.
4.
Prawo międzynarodowe
broni indywidualnych i wspólnych praw w dziedzinie zdrowia z pomocą obligatoryjnych
norm prawnych lub zasad nie będących obligatoryjnymi (nierzadko państwa
bardziej biorą je pod uwagę niż wspomniane normy).
Zakres możliwości prawa
międzynarodowego jest więc bardzo różnorodny. I chociaż nie zawsze jest
ono w stanie rozwiązywać postawione przed nim problemy, niemniej zawiera
wiele informacji, które mogą być wykorzystane przy opracowywaniu prawodawstwa
krajowego. W konsekwencji państwa powinny zbierać te informacje i dopasowywać
do nich własne prawa, chociażby dlatego, że jakieś ustalenia zostały opracowane
przez organizacje międzynarodowe, których członkami są te państwa.
Podjęta ostatnio przez
organizacje międzynarodowe praca koordynująca i systematyzująca jasno dowodzi
rosnącego zainteresowania prawa międzynarodowego różnymi aspektami problemu
zdrowia. Dlatego zasadne jest przypuszczenie, że w bliższej i dalszej perspektywie,
choćby powoli i z pokonywaniem różnorodnych trudności, prawa krajowe będą
kontynuować rozwój w kierunku rozszerzania indywidualnych i wspólnych gwarancji
dla coraz pełniejszej ochrony zdrowia człowieka.
Powrót do strony
głównej
Opracowano na podstawie "Medycyna a prawa człowieka"
- książki wydanej w porozumieniu
z Europejskim Sekretariatem ds. Wydawnictw Naukowych (SEPS)
- inicjatorem jej przekładu na język polski - przy współudziale Rady Europy.
Przełożyła Iwona Kaczyńska. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
Opublikowano w Internecie za zgodą wydawcy.
|